+7 (499) 938-69-47  Москва

+7 (812) 467-45-73  Санкт-Петербург

8 (800) 511-49-68  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Принятия наследства эмигрантами. Особенности процедуры — Нормы гражданского права. Статьи и очерки

Содержание

Диплом Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому праву

Наследование сопутствует существованию человеческого общества с незапамятных времен. Оно играет важную роль в самых различных сферах. С 1 марта 2002 года введена в действие часть третья Гражданского кодекса РФ, в которой сосредоточены весьма важные для граждан России, да и иностранных граждан также, во многом новые (по сравнению с Гражданским кодексом РСФСР 1964 года) нормы и институты, регламентирующие наследственное и международное частное право.

Лекция 6. Приобретение наследства

Наследник по закону или по завещанию должен сам решить, желает ли он принять на себя права и обязанности наследодателя, т.е. приобрести. После принятия такого решения наследник должен совершить соответствующее волеизъявление, чтобы донести свое решение до сведения всех заинтересованных лиц.

Таким образом, приобретение состоит в действии наследника по принятию наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, принадлежавших до момента смерти наследодателю.

В соответствии со ст.

Не подходит готовая? Узнай стоимость уникальной!

Наследственное право представляет собой институт гражданского права, представляющий совокупность правовых норм, регулирующих порядок и формы перехода (наследования) имущественных прав и обязанностей( наследства) умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Наследственное право – древнейший гражданско-правовой институт. Основные категории наследственного права были разработаны юристами Древнего Рима и впоследствии вошли в законодательство и теорию гражданского права европейских, а затем и других государств мира.

С 1 марта 2002 г.

Особенности принятия наследства как субъективного гражданского права

Наследник вправе отказаться от в пользу других лиц (статья 1158 ) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (статья 1154 ), в том числе в случае, когда он уже принял.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии (пункт 2 статьи 1153 ), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.

Отказ от в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Заявление о принятии наследства по своей юридической значимости равно заявлению с просьбой выдать свидетельство о праве на наследство.

Принятие наследства в Российском гражданском праве

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 49. Ст. 4552

5. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти от 19 марта 1996 г.

Принятие наследства гражданское право

а) право принятия как всякое субъективное право означает лишь возможность (а не обязанность). Для реализации этой возможности наследнику необходимо выразить отношение к приня­тию путем проявления своей воли;

в) поскольку — лишь право, а не обязанность, наследник может отказаться от принятия наследства. Это право часто называют «альтернативным»;

Принятие наследства

Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 16 января 1996 г.

Особенности и Способы принятия наследства Текст научной статьи по специальности «Наследственное право»

Похожие темы научных работ по государству и праву, юридическим наукам , автор научной работы — Котарева О. В., Кондратьева А. Ю.,

Текст научной работы на тему «Особенности и Способы принятия наследства»

Изложен механизм приобретения наследства в российском законодательстве, который построен на системе принятия наследства. Определено, что принятие наследства — субъективное гражданское право наследника. В случае его осуществления принятие наследства становится сделкой. Установлено, во-первых, что принятие наследства характеризуется рядом особенностей и некоторые из которых до настоящего времени остаются дискуссионными (спорными), во-вторых, при принятии наследства наследнику необходимо соблюсти порядок его принятия. Показано, что наследник может принять наследство двумя способами: первый — подача по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство, второй — совершение действий, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства. Первый способ принятия наследства называется формальным, второй — фактическим.

Ключевые слова: принятие наследства, приобретение наследства, особенности, фактический способ, формальный способ.

С момента открытия наследства до принятия его наследниками наследство издревле принято называть лежачим. Принадлежит ли оно кому-то в этот промежуток времени и если принадлежит, то кому именно? Лежачее наследство не может принадлежать наследодателю, поскольку его нет в живых. Со смертью наследодателя прекратилась его правоспособность, которая выступает в качестве необходимой предпосылки правообладания. Нельзя быть носителем субъективных прав и обязанностей, не будучи правоспособным субъектом вообще.

Нельзя утверждать также, что лежачее наследство принадлежит призванным к наследованию наследникам. В момент открытия наследства у наследников возникает лишь право на принятие наследства, но не право на наследство. Если бы право на наследство принадлежало призванным к наследованию наследникам уже с момента открытия наследства, то акту принятия наследства незачем, да и нельзя было бы придавать обратную силу.

Поэтому не остается ничего другого, как признать, что с момента открытия наследства до принятия его наследниками наследство представляет собой совокупность бессубъектных прав и обязанностей. Однако такое состояние является кратковременным. Оно длится лишь до тех пор, пока наследство не будет принято наследниками либо не перейдет к государству1.

С.С. Алексеев рассматривал право на принятие наследства в качестве особого правообразовательного правомочия, представляющего собой промежуточную стадию в процессе формирования (образования) субъективного права, т.е. как незавершенное субъективное право, право в процессе становления, формирования2.

В.И. Серебровский признавал право на принятие наследства субъективным гражданским правом наследника, которому, однако, не противостоит ничья конкретная обязанность3.

Господствующим в современной научной литературе является взгляд на природу исследуемого права, высказанный Б.С. Антимоновым, К.А. Граве, Ю.К. Толстым и

1 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. Т. 3. М., 2006. С. 727.

3 Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М.: Академия наук СССР, 1953. С. 48.

О.В. Котарева11 А. Ю. Кондратьева21

О.С. Иоффе. Наследник, не принявший еще наследства, но уже призванный к наследованию, имеет только правомочие либо принять наследство, либо отказаться от него4.

В соответствии с п. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять.

Принятие наследства представляет собой волевой и осознанный акт наследника по закону или по завещанию, в результате которого он замещает наследодателя во всей совокупности прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель. Принятием наследства обеспечивает достижение

результата наследования, т.е. переход к наследникам всей наследственной массы 5.

Действующее законодательство РФ определяет следующие особенности принятия наследства:

1. Право принятия наследства как всякое субъективное право означает лишь возможность (а не обязанность). Для реализации этой возможности наследнику необходимо выразить отношение к принятию наследства путем проявления своей воли.

2. Право на принятие наследства абсолютно. Это значит, что все лица, уполномоченные законом обязаны содействовать осуществлению этого права.

3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятие наследства остальными наследниками (п. 3 ст. 1152 ГК РФ).

4. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно не заключалось и где бы оно ни находилось (п. 1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

5. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям наследник может принять наследство по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (ч. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Приведенная формулировка закона вызывает неоднозначное толкование, поскольку само по себе введенное ею понятие множественности оснований наследования противоречит ст. 1111 ГК РФ, которой установлено только два основания наследования: по завещанию и по закону. Данный перечень является исчерпывающим, никаких иных оснований наследования не существует6.

6. Способы выражения согласия на принятие наследства не зависят от того, осуществляется ли наследование по завещанию или по закону — они одинаковы.

7. Заявление о принятии наследства по своей юридической значимости равно заявлению с просьбой выдать свидетельство о праве на наследство. Это значит, что лицо, подавшее заявление о принятии наследства, не обязано подавать заявление с просьбой выдать ему свидетельство о наследстве и наоборот (абз. 1 п. 1 ст.1153 ГК РФ).

8. Принятие наследства относится к сделкам, направленным на получение имущества в собственность. Это значит, что совершившее ее лицо будет обладать тремя правомочиями собственника: владением, пользованием и распоряжением, полученным по наследству имуществом.

9. Принятие наследства является односторонней сделкой (необходимо выражение согласия только наследника).

10. Данная сделка не может быть условной. Абзац 3 п. 2 ст. 1152 ГК РФ содержит норму о том, что принятие наследства под условием или с оговорками не допускается.

В.И. Серебровский7 и М.Ю Барщевский8 признавали допустимость условных завещаний, но с определенными ограничениями. При этом обращалось внимание на то, что хотя действующее законодательство и не содержит специальных норм о допустимости условных завещаний, к таким завещаниям могут применяться общие поло-

4 Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. С. 57.

5 Лайко Л.В. Принятие наследства: понятие, правовая сущность и содержание // Нотариус. 2008. № 2. С. 43.

6 Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. М., 2003. С. 47.

7 Серебровский В.И. Указ. соч. С. 114.

8 Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. М., 1989. С. 61.

жения о сделках совершенных под условием (ст. 157 ГК РФ). Аналогичной позиции придерживается также Ю.Н. Власов и В.В. Калинин 9.

Напротив, Г.И. Жаркова10 и А.Л. Маковский11 не признают допустимость условных завещаний и предлагают в законодательном порядке установить запрет на составление любых условных завещаний.

11. Наследник, выразивший согласие на принятие наследства, может отказаться от совершенной сделки в течение срока, установленного для принятия наследства (п. 2 ст. 1157 ГК РФ).

12. Принятие наследства имеет обратную силу. Это значит, что принятое наследство признается принадлежавшим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации прав наследника на наследственное имущество (п. 4 ст. 1152 ГК РФ)12.

В период действия ГК РСФСР 1964 г. самым распространенным на практике способом принятия наследства являлось фактическое вступление наследника во владение наследственным имуществом. В ныне действующем ГК РФ такой способ принятия наследства получил более распространенное толкование и называется «фактическое принятие наследства», под которым согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ понимаются следующие действия наследника:

— вступление наследника во владение или управление наследственным имуществом;

— принятие наследником мер к сохранению имущества, к защите его от посягательства или притязаний третьих лиц;

— осуществление наследником за свой счет расходов на содержание имущества,

— оплата наследником за свой счет долгов наследодателя или получение наследником от третьих лиц причитающейся наследодателю суммы.

Намерение приобрести наследство путем владения и управления наследственным имуществом должно заключаться в отношении наследника к этому имуществу, как к своему. И действия, совершаемые наследником в отношении этого имущества, должны быть как можно более убедительными.

Так, А.А. Сучков13 и С.Ю. Макаров14 считают, что вступление наследника во владение или управление наследственным имуществом может выражаться в распоряжении этим имуществом.

Н.И. Остапюк утверждает, что российская судебная практика признает факты распоряжения наследниками наследственным имуществом до оформления ими наследственных прав15. Распоряжение наследниками наследственным имуществом до оформления ими наследственных прав, по мнению Л.В. Лайко недопустимо, так как это может противоречить интересам других наследников. По его мнению, единственно возможным актом распоряжения наследственным имуществом может быть только отказ от наследства.

9 Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследование по закону и завещанию. М., 1999. С. 50.

10 Жаркова Г.И. Проблема действительности условных завещаний // Бюллетень нотариальной практики. 2004. № 5. С. 45.

11 Маковский А.Л. Как лучше гарантировать наследование. Нормы наследственного права в проекте части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации // Законодательство и экономика. 1997. № 3-4. С. 38.

13 Сучков А.А. Завещание, вступление в наследство и раздел имущества. Претензии кредиторов. Уплата налогов. Образцы документов. М., 2002. С.16.

14 Макаров С.Ю. Принятие наследства: особенности правоприменительной практики // Жилищное право. 2006. № 7.С. 59.

Это интересно:  Статья 8.16 КоАП РФ. Невыполнение правил ведения судовых документов

15 Остапюк Н.И. Некоторые вопросы, возникающие в нотариальной практике при установлении факта принятия наследства // Гражданское право. 2005. № 2. С. 42

Судебная практика исходит из того, что принятие наследником мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц может выражаться в таких юридических действиях, как:

1) подача в правоохранительные органы заявлений о возбуждении уголовных дел по факту хищения имущества, принадлежащего наследодателю;

2) подача иска в порядке гражданского судопроизводства об истребовании вещей, принадлежавших наследодателю;

3) огораживание забором земельного участка, принадлежавшего наследодателю и др.

Производство наследником за свой счет расходов на содержание наследственного имущества может осуществляться в самых разнообразных формах: уплата коммунальных платежей, уплата налога на имущество и в других. Специфика данных платежей состоит в том, что они должны подтверждаться письменными доказательствами, а именно соответствующими квитанциями.

Оплату наследником за свой счет долгов наследодателя или получение им от третьих лиц, причитавшихся наследодателю денежных средств следует понимать бук-вально16.

Помимо фактического способа принятия наследства, действующим законодательством подробно регламентирован формальный способ принятия наследства, который может выражаться в следующих действиях:

— личная подача заявления наследника о принятии наследства, поданное нотариусу по месту открытия наследства либо должностному лицу, уполномоченному законом выдавать свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ);

— передача заявления наследника нотариусу через своего представителя. В этом случае подпись наследника должна быть удостоверена уполномоченным лицом, а представитель должен предъявить доверенность на принятие наследства от имени наследника, также удостоверенную нотариусом или уполномоченным должностным лицом. Законные представители наследника (родители, усыновители, попечители) не обязаны предъявлять такую доверенность. Им достаточно предъявить документ, удостоверяющий их родственные отношения с наследником: свидетельство о рождении ребенка, решение суда об усыновлении или решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя);

— пересылка заявления наследника по почте нотариусу по месту открытия наследства либо должностному лицу, уполномоченному законом выдавать свидетельства о праве на наследство. В этом случае подпись наследника должна быть удостоверена нотариусом либо лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ.

В. Толстой справедливо отмечает, что если заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство подано в нотариальный орган до истечения сроков на принятие, никаких доказательств вступления во владение или управление наследственным имуществом не требуется: само это заявление представляет собой один из способов принятия наследства17.

Того же мнения придерживается Т. Чепига, констатируя, что чаще наследники подают в нотариальную контору заявление о выдаче им свидетельства о праве на наследство. Такое заявление поданное до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, рассматривается как заявление о принятии наследства18.

1бЛайко Л.В. Приобретение наследства, принятие наследства и вступление в наследство: о терминологии в наследственном праве, доктрине и практике // Наследственное право. 2008. № 2. С.8.

17 Толстой В. Принятие наследства и отказ от его принятия // Советская юстиция. 1966. № 13. С. 21.

18 Чепига Т. Способы принятия наследства // Советская юстиция. 1968. № 16. С. 14.

Принимать имущество формальным способом (т.е. обращаться к нотариусу с заявлением) не обязательно. У наследника есть право принять наследство фактически. Однако из этого правила есть исключение. Если наследник принимает имущество, которое требует государственной регистрации (например, недвижимость, транспортное средство), для регистрации прав на такое имущество (в Росрегистрации) обязательно потребуется свидетельство о праве на наследство. Поэтому, подавать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство в этом случае наследнику обязательно.

Если наследник принял наследство, в состав которого входит недвижимость, фактически, у него при получении свидетельства о праве на наследство могут возникнуть некоторые сложности. У наследника может не оказаться доказательств того, что он принял наследство в течение необходимого срока. В таком случае этот факт придется устанавливать в суде. Для этого наследнику необходимо подать в суд заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. На основании решения суда нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство. Однако суд может и не признать, что наследник принял наследство фактически. Судебная практика свидетельствует о том, что нотариус в этом случае откажет наследнику в выдаче свидетельства о праве на наследство19.

Так умершая Ковалева была собственницей 1/10 доли квартиры. Ее сын, являющийся наследником по закону, приехав на похороны, заключил договор о продаже наследственной доли сестре Ковалевой. Через семь месяцев Ковалев обратился к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Однако нотариус отказал ему в оформлении его наследственных прав на том основании, что он пропустил шестимесячный срок для принятия наследства. Ковалев обратился в суд с жалобой на действия нотариуса. Решением суда жалоба Ковалева на действия нотариуса признана обоснованной, а Ковалев — принявшим наследство, так как он осуществил действия по распоряжению наследственным имуществом (заключил договор на продажу своей доли)20.

По мнению В. Толстого, не всякое имущество может быть приобретено путем вступления или управления им. Нельзя, например, с помощью конклюдентных действий стать владельцем авторского или изобретательского права, принадлежавшего наследодателю (право на авторское вознаграждение, на получение авторского свидетельства и т. д.). Эти права составляют особую категорию, их можно принять и использовать, получив свидетельство о наличии права на данное наследство.

Т. Чепига, напротив, считает, что если авторское право не исчерпывает всего наследства, то вступление наследника в управление или во владение другими частями наследственного имущества влечет, по принципу универсальности, принятие всего наследства, в том числе и авторского права. Поэтому нет необходимости в специальном акте принятия именно авторского права. Даже если вся наследственная масса исчерпывается авторским правом, наследство может быть принято и путем совершения некоторых фактических действий, следовательно, получение нотариального свидетельства не является обязательным.

Таким образом, для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследства осуществляется либо путем прямого волеизъявления, либо путем совершения наследником конклюдентных действий, т.е. действий, из содержания которых можно сделать вывод о намерении наследника принять наследство. Хотя действующее законодательство предоставляет весьма широкие возможности для подтверждения факта принятия наследства, лучшим способом является принятие наследства путем подачи соответствующего заявления нотариусу, или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу, поскольку данный способ является наиболее надежным для защиты прав и интересов наследников.

19Позднякова М.В. Все, что нужно знать о наследовании. М., 2007. С. 96-97.

20 Дело Свердловского суда г. Белгорода № 2-76/09.

1. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. Т. 3. М., 2006.

3. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М.: Академия наук

4. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955.

5. Лайко Л.В. Принятие наследства: понятие, правовая сущность и содержание // Нотариус. 2008. № 2.

6. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. М., 2003.

7. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. М., 1989.

8. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследование по закону и завещанию. М., 1999.

9. Жаркова Г.И. Проблема действительности условных завещаний // Бюллетень нотариальной практики. 2004. № 5.

10. Маковский А.Л. Как лучше гарантировать наследование. Нормы наследственного права в проекте части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации // Законодательство и экономика. 1997. № 3-4.

11. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации. М., 2003.

12. Сучков А.А. Завещание, вступление в наследство и раздел имущества. Претензии кредиторов. Уплата налогов. Образцы документов. М., 2002.

13. Макаров С.Ю. Принятие наследства: особенности правоприменительной практики // Жилищное право. 2006. № 7.

14. Остапюк Н.И. Некоторые вопросы, возникающие в нотариальной практике при установлении факта принятия наследства // Гражданское право. 2005. № 2.

15. Лайко Л.В. Приобретение наследства, принятие наследства и вступление в на-

следство: о терминологии в наследственном праве, доктрине и практике // Наследственное право. 2008. № 2.

16. Толстой В. Принятие наследства и отказ от его принятия // Советская юстиция. 1966. № 13.

17. Чепига Т. Способы принятия наследства // Советская юстиция. 1968. № 16.

18. Позднякова М.В. Все, что нужно знать о наследовании. М., 2007.

19. Дело Свердловского суда г. Белгорода № 2-76/09.

PECULIARITIES AND METHODS OF ACCEPTANCE THE HERITAGE

1 )Belgorod State University

A. U. Kondrateva21

In this paper the mechanism of the acquisition of the heritage was discussed. This mechanism is based on the system of acceptance of a heritage. It was said that the acceptance of a heritage is a subjective civil right of an inheritor. In the case of the realization of this civil right, the acceptance of a heritage becomes a deal. It was established that acceptance of a heritage has got different peculiarities; some of them are rather disputed. It was also said about special order of acceptance the heritage. It was said about two methods of acceptance — the submission of the application by the inheritor in his place of residence to the notary or due. The second method comprises an action which testifies about acceptance the heritage in fact. The first way is called a formal method; the second way is called factual.

2)Belgorod State University

Key words: the acceptance of the heritage; the acquisition of the heritage; peculiarities; formal method; factual method.

Принятие наследства и отказ от наследства

Принятие наследства и отказ от наследства

Порядок принятия наследства

В ст. 1152 ГК РФ содержатся основные положения о приобретении наследства.

Приобретение наследства — это переход наследственной массы наследодателя к наследнику.

Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства.

Необходимым условием приобретения наследства является принятие его наследником. Исключение представляет собой переход выморочного имущества в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Принятие наследства является односторонней сделкой, содержание которой составляет волеизъявление наследника, направленное на приобретение наследства.

Принятие наследником по закону или завещанию любого объекта, входящего в состав наследственной массы, признается принятием всей причитающейся данному наследнику наследственной массы. Право выбора одного, нескольких или всех возможных для конкретного наследника оснований приобретения наследства принадлежит самому наследнику.

Статьей 1152 установлен императивный запрет на принятие наследства под условием или с оговорками. Заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ) должно быть безусловным и безоговорочным. Наличие в заявлении условий или оговорок влечет его недействительность (ничтожность), поэтому подача такого заявления не влечет приобретения наследства, а выданное на основании этого заявления свидетельство о нраве на наследство является недействительным.

Принятие наследства одним из наследников влечет наступление правовых последствий только для этого наследника, поэтому совершение им этого действия не означает принятия наследства другими наследниками и не устраняет ни для одного из них необходимости самостоятельного принятия наследства (при наличии у соответствующего наследника намерения приобрести наследство).

Способы принятия наследства

Наиболее распространенным и надежным с точки зрения удостоверения прав наследника способом принятия наследства является подача наследником нотариусу или иному уполномоченному законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Такое заявление подается нотариусу или иному должностному лицу по месту открытия наследства.

Заявление, о котором идет речь в п. 1 сг. 1153, может быть подано наследником нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу лично или передано другим лицом или переслано по почте. В последних двух случаях подпись наследника должна быть надлежащим образом засвидетельствована.

Второй способ принятия наследства заключается в совершении действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Перечень таких действий, приведенный в п. 2 ст. 1153, является открытым и может быть дополнен любыми иными правомерными фактическими действиями, способными создать презумпцию наличия у наследника намерения принять наследство путем совершения таких действий. Сказанное означает, что если наследник, например, оплатил за свой счет долги наследодателя, то предполагается, что он сделал это не из альтруистических побуждений, а имея целью выразить таким образом свою волю к принятию наследства. Однако эта презумпция может быть опровергнута, при этом бремя ее опровержения возлагается на заинтересованное в этом лицо.

Общий срок для принятия наследства составляет шесть месяцев (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Для восстановления судом пропущенного срока для принятия наследства в указанной статье предусмотрены два условия: уважительность причин пропуска срока для принятия наследства и обращение в суд в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска этого срока.

Уважительность причин пропуска срока оценивается судом. Отсутствие у наследника сведений об открытии наследства признается уважительной причиной лишь в случае, если он не должен был знать о наступлении этого факта, что, в свою очередь, определяется на основе анализа норм права с учетом характера связи между наследником и наследодателем.

Это интересно:  Статья 7.7 КоАП РФ. Повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических сооружений, устройств и установок водохозяйственного и водоохранного назначения

Одновременно с признанием наследника, принявшим наследство, суд определяет заново доли всех наследников в наследственном имуществе и признает ранее выданные свидетельства о праве на наследство недействительными. Решение суда является основанием для выдачи нотариусом новых свидетельств о праве на наследство.

Отказ от наследства

Как и принятие наследства, так и отказ от него является односторонней сделкой. Такая сделка может быть совершена наследником как с указанием лиц, в пользу которых он отказывается от наследства, так и без такого указания (п. 1 ст. 1157 ГК РФ). Правило об отказе от наследства не распространяется на наследование выморочного имущества.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (п. 2 ст. 1157).

Допускается и отказ от уже принятого наследства. Для такого отказа допускается возможность восстановления судом пропущенного по уважительным причинам срока, установленного для отказа от принятия наследства, но лишь в случае, если наследство было принято путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153). Если же наследство было принято путем подачи нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153), восстановление пропущенного срока для отказа от наследства не допускается.

В отличие от принятия наследства отказ от наследства является бесповоротным и не может быть впоследствии изменен или отозван.

Правило п. 1 ст. 1158 ГК РФ о недопустимости отказа в пользу других лиц от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наслед- пикам, направлено на обеспечение соблюдения воли наследодателя о пропорциях распределения наследственного имущества.

Недопустимость отказа в пользу другого лица от обязательной доли в наследстве объясняется тем, что правило ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле является установленным законом ограничением свободы завещателя (наследодателя) распорядиться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и имеет целью защиту интересов определенного в этой норме круга лиц. Волеизъявление же самого наследника, отказывающегося от обязательной доли, не может служить достаточным основанием для ограничения свободы завещания.

Недопустимостью вступления отказа от наследства в противоречие с волей завещателя объясняется и запрет на отказ от наследства в пользу другого лица, если отказывающемуся наследнику подназначен наследник.

Отказ от наследства должен быть полным, безусловным и безоговорочным. Нарушение установленных в статье запретов влечет недействительность отказа от наследства в пользу другого лица. В этом случае наступают последствия непринятия наследства.

Спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом антикварные предметы, а также представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу.

Свидетельство о праве на наследство

Выдача свидетельства о праве на наследство является нотариальным действием. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства.

Основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство является заявление наследника, поданное нотариусу или уполномоченному должностному лицу. При наследовании выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ) свидетельство о праве наследования такого имущества Российской Федерацией выдается нотариусом по заявлению соответствующего государственного органа.

В случае, когда наследник принял наследство фактическими действиями и представил нотариусу документы, бесспорно подтверждающие этот факт, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам рассмотрения жалоб на нотариальные действия и на отказ в их совершении. Если же у наследника, принявшего наследство фактическими действиями, отсутствуют бесспорно подтверждающие этот факт документы и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается по правилам рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Когда при оспаривании отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство либо при рассмотрении заявления об установлении факта принятия наследства возникает спор о праве гражданском, он должен рассматриваться судом в порядке искового, а не особого производства.

По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Исключение составляет, в частности, случай, предусмотренный в п. 2 ст. 1163 ГК РФ, согласно которому свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шестимесячного срока с момента его открытия при наличии достоверных данных об отсутствии иных наследников, имеющих право на наследство. Достоверность таких данных оценивается нотариусом.

Меры по охране наследства и управлению им принимаются для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц (например, кредиторов наследодателя). Эти меры принимаются исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства, а в предусмотренных законом случаях — должностными лицами органов местного самоуправления и должностными лицами консульских учреждений РФ. Основанием для принятия исполнителем завещания мер по охране наследства и управлению им может являться как собственная инициатива исполнителя завещания, так и требование одного или нескольких наследников.

Право запроса сведений об имуществе наследодателя принадлежит в целях выявления состава наследства только нотариусу. Исполнитель завещания запрашивать такие сведения не вправе, однако он может инициировать направление запроса нотариусом и получить от последнего содержащуюся в ответе информацию. Эта информация представляет собой нотариальную тайну и может быть сообщена нотариусом только исполнителю завещания и наследникам.

Нотариус вправе требовать ответа на запрос от юридических лиц, которые обязаны ответить на запрос в разумный срок. Отказ или уклонение юридического лица от ответа на запрос нотариуса является неправомерным действием (бездействием) и порождает право наследников и иных лиц, имеющих материальный интерес в охране наследства, требовать возмещения вреда, причиненного таким действием (бездействием).

Следует заметить, что ст. 15 Основ законодательства РФ о нотариате предоставляет нотариусу право истребовать сведения, необходимые для совершения нотариальных действий, не только от юридических, но и от физических лиц. Поэтому представляется, что в целях выявления состава наследства нотариус вправе направлять запросы также и физическим лицам, не рискуя при этом понести ответственность за посягательство на нарушение неприкосновенности частной жизни, однако предоставлять информацию по такому запросу физические лица не обязаны.

По общему правилу предельный срок, в течение которого нотариус вправе осуществлять меры по охране наследства и управлению им, составляет шесть месяцев, и лишь в случаях, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК РФ, этот срок может быть продлен до девяти месяцев. Что касается исполнителя завещания, то принятие им мер по охране наследства и управлению им продолжается до тех пор, пока это необходимо для исполнения завещания в полном объеме.

Если с обладанием наследственным имуществом не связана необходимость совершения каких-либо юридических действий и возникает необходимость лишь в обеспечении сохранности такого имущества, оно передается нотариусом или исполнителем завещания на хранение лицам, указанным в п. 4 ст. 1172 ГК РФ. Требующее управления наследственное имущество передается в доверительное управление (ст. 1173 ГК РФ).

Способы принятия наследства в российском и зарубежном граждом законодательстве

ккр наслед.docx

Во Французском Гражданском Кодексе на основании ст. 774 принятие наследства может быть безусловным или под условием составления описи имущества. Лицо считается принявшим наследство: 1) если оно признало себя наследником посредством нотариального или частного акта; 2) если оно совершило действия, которые вправе было совершить только в качестве наследника, что указывает на его намерение принять наследство. Например, возмездная или безвозмездная передача наследственных прав сонаследнику или третьему лицу означает принятие наследства.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в зарубежном законодательстве данный вопрос регулируется более узко, чем в российском. Во многих зарубежных странах нет специальных норм или актов, регулирующих способы принятия наследства, считая это излишним. Действует лишь правило, что права приобретаются наследником сами собой в момент открытия наследства. Данное правило применяется в Германии, Англии. В австрийском праве в отличие от российского никто не может вступить во владение наследством самовольно. Во французском гражданском законодательстве нормы, регулирующие способы принятия наследства по смыслу полностью совпадают с ГК РФ, отличается лишь трактовка понятий.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

«Принятие наследства представляет собой волевой и осознанный акт наследника по закону или завещанию, в результате которого он замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель. Принятием наследства обеспечивается достижение результата наследования, т.е. переход к наследникам всей наследственной массы.

Принятие наследства является правовым средством, используемым в этом процессе и предназначенным для приобретения наследства, поэтому как правомочие оно входит в состав субъективного наследственного права наследования, а как фактический акт является сделкой, т.е. действием, порождающим правовые последствия».

Процедура принятия наследства может осуществляться одним из двух способов, закрепленных в ГК РФ в статье 1153 (1. путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство; 2. путем совершения действия, свидетельствующего о фактическом принятии наследства).

В зарубежном гражданском законодательстве можно найти как сходства с российским, так и различия. Во французском — имеются 2 способа принятия наследства, которые по своему смысловому содержанию полностью совпадают с ГК РФ. Германия, основываясь на древнегерманских началах, считает нормативное закрепление способов принятия наследства излишним, признавая, что все права приобретаются наследником сами собою в момент открытия наследства. В швейцарском законодательстве «фактическое» принятие наследства прямо запрещено в законе.

После смерти Руслана Ряскина остался каменный дом, в котором он проживал с женой Ларисой и дочерью Светой возраста 1 месяца, а также автомобиль «Волга», завещание он не оставил. К нотариусу с заявлениями о принятии наследства Руслана Ряскина обратились :

-супруга погибшего — Лариса Ряскина,

-мать погибшего-Валентина Воронова,

-дядя — Даниил Ряскин

При этом мать заявила, что Света не является дочерью её сына, т.к. он женился только 3 месяца тому назад. Со своей стороны Лариса Ряскина не смогла подтвердить нотариусу отцовство Руслана Ряскина по отношению к своей дочери из-за отсутствия свидетельства о её рождении. Лариса Ряскина объяснила это тем, что родила дочь в лесу, в котором они с мужем и супругами Орловыми собирали грибы. Роды у нее принимала Валерия Орлова. Нотариус посоветовал Ларисе Ряскиной оформить происхождение ребенка так, как это положено по закону.

1. Что в данном случае будет служить основанием для установления происхождения ребенка от Ларисы Ряскиной?

2. При каких условиях Света может считаться наследницей Руслана Ряскина?

3. Кто из указанных лиц, указанных в задаче должен быть призван к наследованию?

4. Какие действия необходимо совершить Ларисе Ряскиной с целью увеличения своей доли в имуществе наследодателя?

1. В данном случае основанием установления происхождения ребенка от Ларисы Ряскиной будут служить свидетельские показания Валерии Орловой, т.к. ребенок родился вне медицинского учреждения, а согласно п. 1 ст.49 СК РФ «Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств».

2. Света может считаться наследницей Руслана Ряскина при условии признания Руслана Ряскина отцом ребенка. Это возможно согласно п.2 ст. 49 СК РФ « Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное (статья 52 ГК РФ). Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке».

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей.

Таким образом, согласно п. 1 ст. 1142. ГК РФ «Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя».

В соответствии с данной нормой к наследованию должны быть призваны:

-супруга погибшего — Лариса Ряскина,

-мать погибшего-Валентина Воронова,

-дочь погибшего-Светлана (при условии признания Руслана Ряскина отцом ребенка)

4. В случае если оставшийся дом и машина являются совместной собственностью Ларисы и Руслана Ряскина, то принадлежащее ей право наследования не умаляет её права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью (ст. 1150 ГК РФ); ей предоставлено право выделить во внесудебном порядке свою долю и получить на нее свидетельство о праве собственности (ст. 75 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате), по общему правилу это ½ совместной собственности(ст. 256 ГК РФ), однако в силу п. 2 ст. 39 СК РФ суд может отступить от равенства долей супругов исходя из учета интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающих внимания интересов одного из супругов.

Это интересно:  Статья 228.3 УК РФ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ..

Таким образом, для увеличения своей доли в имуществе наследодателя, Лариса Ряскина должна обратиться не к нотариусу с заявлением о выделе доли в общей совместной собственности, т.к в соответствии со ст.75 Основ законодательства РФ о нотариате « Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака»,а в суд.

Последствия принятия наследства.

1.

Принятие наследства — субъективное гражданское право наследника.

В случае его осуществления принятие наследства становится сделкой.

Значение принятия наследства. Принятие наследства — необходимое условие для его приобретения.

Исключением из этого правила является принятие выморочного имущества (п. 1 ст. 1152 ГК).

Особенности принятия наследства как субъективного гражданского права:

а) право принятия наследства как всякое субъективное право означает лишьвозможность (а не обязанность). Для реализации этой возможности наследнику необходимо выразить отношение к принятию наследства путем проявления своей воли;

б) право на принятие наследства абсолютно. Это значит, что все лица, уполномоченные законом, обязаны содействовать осуществлению этого права;

в) поскольку принятие наследства — лишь право, ане обязанность, наследник может отказаться от принятия наследства.Это право часто называют «альтернативным»;

г) выраженное согласие на принятие наследства может быть аннулировано (ч. 2 п. 2 ст. 1157 ГК);

д) заявление о принятии наследства по своей юридической значимости равнозаявлению с просьбой выдать свидетельство о праве нанаследство.Это значит, что лицо, подавшее заявление о принятии наследства, не обязано подавать заявление с просьбой выдать ему свидетельство о наследстве и наоборот (ч. 1 п. 1 ст. 1153 ГК);

е) принятие наследства только одним из наследников не означает принятие его остальными наследниками, если у одного и того же наследодателя несколько наследников (п. 3 ст. 1152 ГК);

ж) принятие единственным наследником только части наследства означает принятие всего наследства (п. 2 ст. 1152 ГК);

з) при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства) наследник может принять наследство по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (ч. 2 п. 2 ст. 1152);

и) способы выражения согласия на принятие наследства не зависят от того, осуществляется ли наследование по завещанию или по закону — они одинаковы.

Особенность принятия наследства как сделки:

а) выраженная вовне и должным образом оформленная воля наследника принять наследство является сделкой, поскольку сделкой называют действие, направленное на возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений. В данном случае это действие направлено на возникновение у наследника права собственности на чужое имущество;

б) принятие наследства относится к сделкам, направленным на получение имущества в собственность. Это значит, что совершившее ее лицо будет обладать тремя правомочиями собственника: владением, пользованием и распоряжением полученным по наследству имуществом;

в)особенностью принятия наследства является то, что сделка эта односторонняя, так как для ее действительности необходимо выражение согласия только наследника и никого другого;

г)особенностью рассматриваемой сделки является то, что она не может бытьусловной.В ГК РФ сказано о том, что не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (ч. 4 п. 2 ст. 1152 ГК). Нарушение наследником этого положения делаетего заявление о принятии наследства ничтожным;

д) наследник, выразивший согласие на принятие наследства, может отказаться от совершенной сделки в течение срока, установленного для принятия наследства — ст. 1154 ГК РФ (п. 2 ст. 1157 ГК);

е) поскольку выраженное и соответствующим образом оформленное согласие на принятие наследства является сделкой, к нему применяются положения о необходимости соблюдения формы сделки, о

ее действительности и недействительности, об исковой давности и порядке оформления;

ж) рассматриваемая сделка имеетобратную силу. Это значит, что принятое наследство признается принадлежащим наследникусо дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество (п. 4 ст. 1152 ГК).

Порядок принятия наследства. Наследство может быть принято одним из следующих способов:

а) путем личной подачи наследником заявления соответствующего содержания в нотариальную контору по месту открытия наследства либо должностному лицу, уполномоченному законом выдавать свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК);

б) путем пересылки заявления наследника по почте указанным в п. «а» лицам. В этом случае подпись наследника должна быть удостоверена нотариусом либо лицом, уполномоченным на это (ч. 2 п. 1 ст. 1153 ГК);

в) путем подачи заявления через своего представителя. В этом случае подпись наследника также должна быть удостоверена уполномоченным лицом, а кроме того, представитель должен предъявить доверенность на принятие наследства от имени наследника, также удостоверенную нотариусом или уполномоченным должностным лицом. Законные представители наследника (родители или опекун малолетнего) не обязаны представлять такую доверенность.Им достаточно предъявить документ, удостоверяющий их отношения с наследником;

свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна;

г) путем фактического принятия наследства (без подачи соответствующего заявления нотариусу либо уполномоченным должностным лицам), если наследник совершил следующие действия (п. 2 ст. 1153 ГК):

— вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

— принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

— произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

— оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Из сказанного следует, что существуют два способа принятия наследства:

1. юридический (формальный),к нему относятся способы принятиянаследства, указанные в п. «а», «б» и «в»;

2. фактический, не исключающий возможности обращения наследника впоследствии к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.

В порядок принятия наследства следует отнести вопрос о сроке его принятия. Основные положения относительно срока принятия наследства (ст. 1154 ГК):

а) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия.

б) в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (ч. 2 п. 1 ст. 1154 ГК);

в) лица, у которых возникло право на наследование в результате отказа наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК (о недостойных наследниках), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования (п. 2 ст. 1154);

г) лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в п. 1 ст. 1154 ГК, т.е. в течение трех месяцев после окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства либо со дня вступления в законную силу решения об объявлении наследодателя умершим (п. Зет. 1154ГК);

д) в случае пропуска наследником срока, установленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК), суд может восстановить этот срок по заявлению наследника и признать наследника, принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам.

Поскольку принятие наследства является сделкой, совершающее ее лицо должно быть дееспособным.

За несовершеннолетних, ограниченно дееспособных совершают эту сделку их законные представители.

Так, за несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, сделку совершают его родители.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство самостоятельно, но с согласия родителей.

За недееспособных лиц принимают наследство их опекуны. За ограниченно дееспособных лиц — их попечители.

Заявление о принятии наследства пишется по определенной в форме. Содержание заявлений варьируется.

Они могут содержать только согласие о принятии наследства либо наряду с этим просьбу о принятии мер к охране наследственного имущества либо о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Однако заявления в указанных образцах должны содержать:

а) фамилию, имя, отчество нотариуса и наименование нотариальной конторы и место ее нахождения;

б) фамилию, имя, отчество заявителя;

в) дату смерти наследодателя, его фамилию, имя, отчество и место проживания до его смерти;

г) согласие о принятии наследства умершего лица, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось;

д) степень родства заявителя с умершим лицом либо о наличии супружеских отношений с ним;

е) перечень наследников той очереди, которая призывается к наследству (если наследование осуществляется по закону), либо наследников, имеющих право на обязательную долю (если наследование осуществляется по завещанию).

В таких заявлениях необязательно указывать состав всего наследственного имущества, его стоимость и предъявлять документы, доказывающие его наличие.

Все поступившие заявления о принятии наследства нотариус обязан зафиксировать в книге учета наследственных дел и в соответствии с информацией, полученной из заявлений о круге наследников по данному делу. обязан известить их об открытии наследства.

Такая обязанность распространяется только на тех наследников, о которых ему стало известно из заявлений других наследников. Розыск неизвестных ему наследников нотариус не производит.

Последствия принятия наследства.

После регистрации поступивших заявлений о принятии наследства наследниками нотариус выполняет следующие действия:

— определяет состав наследственного имущества и действительную принадлежность его наследодателю по правообразующим документам;

— определяет действительный круг наследников с учетом номера очереди, если наследование производится по закону; с учетом необходимых (обязательных) наследников, если наследование производится по завещанию, с учетом неродившихся, но зачатых наследников при жизни наследодателя, а также недостойных наследников;

— производит раздел имущества с учетом количества наследников, наличия супружеских отношений между наследодателем и наследником, наличия обязательных наследников;

— согласует проведенный им раздел наследственного имуществасовсеми наследниками;

— оформляет свидетельство о праве на наследство;

— взыскивает с наследников госпошлину за оказанные им услуги;

2.

Наследственная трансмиссия представляет собой переход права на принятие наследства.

Сущность отношений, называемых наследственной трансмиссией, урегулированных законом, заключается в призвании к наследованию открывшегося наследства взамен наследника, умершего после открытия наследства, правопреемников умершего наследника и осуществлении ими перешедшего к ним права на наследство.

Отношения наследственной трансмиссии характеризуются следующими особенностями:

1) наследник, призванный к наследованию и обладающий субъективным правом на наследование (правомочием принять наследство и правомочием отказаться от наследства), умер после открытия наследства, к которому призван, не успев принять его;

2) право на наследование, которое принадлежало умершему наследнику, передается его наследникам, замещающим умершего наследника, в объеме и содержании правомочия принять наследство, к которому был призван умерший наследник, или отказаться от этого наследства.

В указанных отношениях наследник, призванный к наследованию и умерший после открытия наследства, называется трансмиттентом, а лица, на которых переносится право наследования умершего наследника и которые осуществляют это право вместо умершего наследника, — трансмиссарами.

Условия наследственной трансмиссии:

1) Наследственная трансмиссия возникает, если к открывшемуся наследству есть наследник по завещанию или по закону, у которого возникло право наследования.

2) Наследственная трансмиссия возникает, если трансмиттент умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный для принятия наследства срок. Смерть наследника, уже призванного к наследованию, требует решения вопроса о судьбе освободившегося права на наследственную долю.

3) Наследственная трансмиссия обеспечивает призвание к наследованию взамен умершего наследника (трансмиттента) его наследников для осуществления ими прав умершего наследника.

4) Наследственная трансмиссия возникает, если трансмиттент может быть замещен своими наследниками (трансмиссарами).

Таким образом, трансмиссарами признаются:

1) наследники трансмиттента по закону, если наследование имущества трансмиттента осуществляется по закону или одновременно по двум основаниям: в части имущества — по закону, в части имущества — по завещанию; 2) наследники трансмиттента по завещанию, если все наследственное имущество трансмиттента было завещано.

Однако завещатель вправе сделать распоряжение о подназначении другого наследника на случай, если основной назначенный наследник по завещанию или наследник завещателя по закону умрет после открытия наследства, не успев его принять (ст. 1121 ГК).

Статья написана по материалам сайтов: juristi-online.ru, cyberleninka.ru, www.grandars.ru, referat911.ru, lektsii.net.

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector